">
Право Гражданское право
Информация о работе

Тема: Виды гражданско-правовых договоров

Описание: Виды вещных прав. Основания осуществления наследования. Наследники по завещанию. Два вида соавторства. Субъекты патентного права. Классификация источников трудового права. Комплекс отношений процесса наследования. Компенсация морального вреда.
Предмет: Право.
Дисциплина: Гражданское право.
Тип: Экзаменационные вопросы
Дата: 10.08.2012 г.
Язык: Русский
Скачиваний: 9
Поднять уникальность

Похожие работы:

51. В соответствии с п. 1. ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. По своей правовой природе договор является двусторонней (многосторонней) сделкой, поэтому к данным юридическим фактам применяются правила, предусмотренные главой 9 ГК РФ, а к возникшим из них правоотношениям — общие положения об обязательствах (ст. ст. 309—419 ГК РФ).

Виды гражданско-правовых договоров Систематизация гражданско-правовых договоров способствует решению двух основных задач.

Во-первых, такая систематизация необходима для формирования эффективного законодательства. Решение этой задачи предполагает выявление отдельных значимых для правового регулирования признаков договоров и их адекватное отражение в нормах права. Это позволяет разделить договоры на относительно самостоятельные группы, требующие различной правовой регламентации. Во-вторых, систематизация договоров служит правоприменительным целям, поскольку способствует более точной квалификации соглашений и правильному применению правовых норм.

Классификация гражданско-правовых договоров осуществляется по признакам, общим для всех сделок, а также признакам, свойственным только договорам.

В зависимости от наличия встречного предоставления договоры делятся на возмездные и безвозмездные (ст. ст. 423, 424 ГК РФ).

В возмездном договоре одна сторона за исполнение своих обязанностей должна получить плату или иное встречное предоставление (например, договоры купли-продажи, аренды и т.п.).

В безвозмездном договоре исполнение обязанностей одной стороной не влечет встречного предоставления со стороны ее контрагента (например, договор дарения).

По общему правилу договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не предполагается иное (п. 3 указанной статьи). Например, договор купли-продажи по своему существу предполагает возмездность исполнения, даже если цена сторонами не согласована.

Так как цена обычно не является существенным условием, встречаются ситуации, при которых договор заключен, а стоимость исполнения не определена. В этом случае действует правило, закрепленное п. 3 ст. 424 ГК РФ: если в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, исполнение оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Наличие «сравнимых обстоятельств» доказывается заинтересованной стороной. Именно данное требование на практике бывает выполнить достаточно затруднительно, так как это означает почти полную идентичность сравниваемых соглашений (положение контрагентов на рынке, спрос, совпадение предметов договора, порядка оплаты, наличие иных схожих условий).

В зависимости от того, с какого момента договор считается заключенным, соглашения делятся на консенсуальные и реальные.

Консенсуальный договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям сделки. Консенсуальными являются договоры подряда, поручения, а также подавляющее большинство иных гражданско-правовых соглашений.

Реальный договор как юридический факт возникает с момента, когда стороны в соответствии с достигнутым соглашением (по всем существенным условиям договора) совершили фактическую передачу имущества. Примером реального договора является договор займа. Реальность договора устанавливается законом и является исключением из общего правила. Действительно, сторона, имея оформленный договор, вправе рассчитывать на его дальнейшее исполнение. Однако реальность договора означает, что такое соглашение еще не приобрело юридической силы, и начнет действовать только с момента непосредственной передачи имущества. Например, стороны заключили письменно договор займа, однако до того момента, пока не будут переданы деньги, займодавец имеет полное право отказаться от договора (так как последний еще не вступил в силу).

Помимо общих классификаций, ГК РФ дает основания для выделения ряда специфических видов договоров. К их числу относятся: публичный договор, договор присоединения, договор в пользу третьего лица и предварительный договор.

Публичный договор (ст. 426 ГК РФ) представляет собой договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, энергоснабжение и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, а также отказываться от его заключения, кроме случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Условия публичного договора, как правило, устанавливаются одинаковыми для всех потребителей.

Конструктивной особенностью данного договора является также то, что коммерческая организация не вправе понуждать потребителя к заключению публичного договора. С иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться только контрагент коммерческой организации, обязанной его заключить.

Договором присоединения (ст. 428 ГК РФ) называется такой договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Например, гражданин, придя в банк, не может сделать вклад на иных условиях, нежели разработанные банком.

По предварительному договору (ст. 429 ГК РФ) стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Таким образом, предварительный договор необходимо должен содержать все существенные условия основного договора.

Данный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Стороны предварительного договора должны согласовать срок, в который они обязуются заключить основной договор. Если это не сделано, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

Договором в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ) признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

52. Наиболее часто граждане и юридические лица распоряжаются принадлежащими им правами путем их осуществления. Под осуществлением права понимается реализация тех возможностей, которые предоставляются законом или договором обладателю субъективного права. Так, например, собственник может сам пользоваться своим имуществом, может сдать его в аренду, продать, обменять и т.п.

Право на положительные действия, однако, тесно связано с другим элементом субъективного права — с правом требования соответствующего поведения обязанных лиц. Конкретные способы реализации этой возможности, т.е. способы осуществления субъективного права авторства, могут быть самыми различными, однако суть их в данном случае будет сводиться к требованию соответствующего поведения от обязанных лиц. Осуществление субъективных прав находится в неразрывной связи с исполнением обязанностей. Наиболее наглядно это проявляется при реализации права требования, особенно в тех случаях, когда управомоченное лицо может добиваться от обязанного субъекта выполнения определенных активных действий, в частности передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг и т.п. Представительство — это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени другого лица (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обязанности. Лицо, с которым представитель заключает сделку от имени представляемого, называется третьим лицом. Полномочие представителя может основываться на доверенности. Представитель может совершать от имени представляемого различные сделки (купли-продажи, найма, мены и т.п.), за исключением таких сделок, которые по своему характеру могут совершаться только лично (например, оформление завещания, усыновление), а равно других сделок, указанных в законе (п. 4 ст. 182 ГК РФ). Через представителей могут совершаться и иные юридические действия: предъявление претензии, получение заработной платы, посылок и т.п.

Структура правовых связей, складывающаяся при представительстве, включает три группы отношений: отношения между представляемым и представителем; между представителем и третьим лицом; между представляемым и третьим лицом. Представляемым может быть любое правоспособное лицо (дееспособное и недееспособное), т.е. гражданин — с момента рождения, юридическое лицо — с момента возникновения в установленном порядке. В качестве третьего лица может выступать любой субъект гражданского права, за двумя исключениями. Во-первых, третьим лицом не может быть сам представитель в сделке, которую он заключает от имени представляемого, Во-вторых, третьим лицом в данной сделке не может быть гражданин или организация, имеющие того же представителя, что и представляемый.

Представителями по закону являются родители, усыновители и опекуны. Другим видом представительства является добровольное представительство (представительство по воле представляемого), которое характеризуется тем, что личность и полномочия представителя устанавливаются самим представляемым. Полномочия чаще всего предоставляются путем выдачи доверенности. Разновидностью добровольного представительства в сфере предпринимательства является коммерческое представительство. Отношения коммерческого представителя и представляемого являются возмездными (п. 2 ст. 184 ГК РФ). Коммерческое представительство осуществляется на основании договора. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем, представляемым) другому лицу (поверенному, представителю) для представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ). В доверенности документально закрепляются содержание и границы полномочия, переданного представляемым представителю. Максимальный срок действия доверенности — три года. Выдача доверенности — это односторонняя сделка. Доверенность может быть выдана на имя одного лица или нескольких лиц.

Общая (генеральная) доверенность содержит полномочия на совершение широкого круга разнообразных сделок и иных юридических действий, например, доверенность на управление имуществом доверителя. Специальная доверенность содержит полномочия на совершение однородных сделок или иных юридических действий в определенной сфере, например, по закупке сырья, сбыту продукции, ведению арбитражных дел. Разовая доверенность содержит полномочия на совершение строго определенной сделки или иного действия, например, на однократное получение товарно-материальных ценностей.

Доверенности могут составляться как в простой письменной, так и в нотариальной форме.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются (п. 3 ст. 185 ГК РФ):- доверенности военнослужащих и других лиц; -доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы; - доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения.

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершить те действия, на которые оно уполномочено. Передоверие полномочий допускается только случае, если это: - оговорено в доверенности; - необходимо для охраны интересов доверителя.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Действие доверенности прекращается вследствие (п. 1 ст. 188 ГК РФ): - истечения срока доверенности; - отмены доверенности лицом, выдавшим ее; - отказа лица, которому выдана доверенность; - прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность; - прекращения юридического лица, которому выдана доверенность; - смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; - смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, — отказаться от нее.

Юридическая ответственность представляет собой одну из форм государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении к ним предусмотренных законом санкций — мер ответственности, влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия.

Санкция представляет собой меру юридической ответственности, применяемую к правонарушителю.

Выделяют три основных вида гражданско-правовых санкций: конфискационные, штрафные и компенсационные: 1. Конфискационная санкция представляет собой такую меру ответственности, которая связана с безвозмездным изъятием в доход государства имущества правонарушителя. 2. Штрафная санкция применяется к правонарушителю независимо от наличия ущерба у потерпевшей стороны. 3. Компенсационные санкции направлены на возмещение потерпевшей стороне ущерба, причиненного правонарушением.

53. Вещное право, являясь одной из центральных подотраслей гражданского права, отражает статику правоотношений. Оно включает нормы, регулирующие порядок нахождения имущества у лица, т.е. указывает на то, какие правомочия имеет владелец в отношении своего имущества. Любое вещное право обычно понимается в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле вещное право — это совокупность правовых норм, регулирующих процесс удовлетворения интересов управомоченного лица путем воздействия на имущество, находящееся в сфере его хозяйственного господства. В субъективном плане вещное право — это принадлежащие лицу возможности по своему усмотрению распоряжаться, владеть и пользоваться имуществом.

Из всех признаков, присущих вещным правам, ГК РФ закрепил только два: право следования и абсолютный характер защиты, их бессрочный характер.

Виды вещных прав: - право собственности; - право пожизненного наследуемого владения землей; - право постоянного (бессрочного) пользования землей; - право хозяйственного ведения; - право оперативного управления; - сервитуты.

Виды собственности. Гражданское законодательство выделяет два вида собственности: общую долевую и общую совместную собственность.

Общей собственностью называется присвоенность обособленных объектов материального мира двумя и более лицами. Общая собственность предполагает два обязательных условия: - наличие одной вещи как объекта права; - нескольких субъектов того же права.

Общая собственность предполагается долевой, кроме случаев, когда законом прямо предусмотрено возникновение совместной собственности на такое имущество (п. 3 ст. 244 ГК РФ). Совместная собственность имеет место у супругов, если иное не предусмотрено брачным договором, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, в результате приватизации жилого помещения и земельных участков, а также в иных случаях, установленных законом. При совершении сделок по распоряжению имуществом, находящимся в совместной собственности, предполагается, что она осуществлена с согласия всех ее участников. При разделе общего имущества между участниками совместной собственности их доли признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался (ст. 36 Семейного кодекса РФ).

Особенности другого вида совместной собственности — собственности крестьянского (фермерского) хозяйства устанавливаются ст. ст. 257—259 ГК РФ, а также ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» № 74-ФЗ от 11 июня 2003 г.

Крестьянское (фермерское) хозяйство — самостоятельный хозяйствующий субъект, не являющийся юридическим лицом. Оно создается семьей или группой лиц, осуществляющими производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции для ее последующей реализации.

Свои особенности имеет порядок выдела доли при выходе одного из участников — на основании п. 2 ст. 258 ГК РФ, земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. Рассмотрим другой вид общей собственности — долевую. Общая собственность граждан на имущество является долевой за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности.

В соответствии с действующим гражданским законодательством (п. 2 ст. 244 ГК РФ) под долей собственников в общей собственности понимается арифметически выраженная доля в субъективном праве собственности на все общее имущество. Доли участников долевой собственности могут быть установлены законом либо соглашением всех сособственников. Если в соглашении участников общей долевой собственности не указаны размеры долей, то они считаются равными (п. 1 ст. 245 ГК РФ). Участник общей долевой собственности вправе владеть и пользоваться не только всем имуществом как единым целым, но и его отдельной частью, которая должна быть соразмерна его доле. При отсутствии у собственника возможности владения и пользования частью имущества, находящегося в общей долевой собственности, он вправе потребовать компенсации от других участников, владеющих и пользующихся этим имуществом.

О факте и условиях продажи собственник обязан письменно известить совладельцев, и получает право продать долю третьему лицу только в случаях: - если сособственники откажутся от приобретения; - если в течение месяца (при продаже недвижимости) либо 10 дней (при продаже движимого имущества) сособственники не известят продавца о своем желании приобрести долю.

Право собственности является наиболее полным по содержанию вещным правом. В отличие от него, вещные права лиц, не являющихся собственниками, представляют собой права на чужую вещь. Можно выделить следующие характерные признаки ограниченных вещных прав:

Таким образом, право на чужие вещи представляет собой ограниченное и производное от права собственности абсолютное вещное право, пределы которого устанавливаются законом либо собственником, и обладает абсолютной защитой, в том числе от собственника. Лицо, имеющее ограниченное вещное право, использует его не только в соответствии с законом, но и с указаниями собственника.

Ограничения права собственности и ограниченные вещные права имеют ряд общих признаков. Они устанавливаются только законом. Названные категории носят абсолютный и бессрочный характер, а также не прекращаются со сменой собственника.

В ст. 216 ГК РФ названы следующие ограниченные вещные права.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265—267 ГК РФ). Как следует из названия, пользоваться участком на этом праве могут только граждане. Право включает в себя возможность владеть и пользоваться участком, передавать его по наследству, в аренду или безвозмездное срочное пользование и, если иное не вытекает из закона, возводить на нем здания, строения, сооружения.

Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого владения, не допускается, за исключением случаев перехода прав на земельный участок по наследству. Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом владении, имеют право приобрести их собственность. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. ст. 268—273 ГК РФ). В соответствии со ст. 268 ГК РФ, в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются юридическим лицам по решению уполномоченного государственного или муниципального органа. Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.

В п. 2. статьи 295 ГК РФ содержится перечень действий, которые предприятие, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения, не может совершить, не получив согласия на это собственника имущества. В отношении федеральных предприятий правом давать такое согласие наделены Российское агентство по управлению федеральным имуществом РФ и его территориальные агентства. От лица субъекта РФ или муниципального образования подобное согласие вправе дать комитет по управлению имуществом субъекта РФ или комитет по управлению имуществом муниципального образования.

По общему правилу собственник имущества унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, по обязательствам предприятия не отвечает. Исключение составляет случай, когда собственник (уполномоченный им орган) давал предприятию обязательные указания или имел возможность определять его действия иным образом, что привело к признанию предприятия банкротом (п. 3 ст. 56). В этом случае на собственника может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам организации.

Право оперативного управления имуществом (ст. 296—300 ГК РФ). Право оперативного управления также является разновидностью ограниченного вещного права. Его субъектами могут быть унитарное предприятие (казенное предприятие) (ст. ст. 115 и 296 ГК РФ) и учреждение, собственниками которого вправе выступать как государственные, так и частные организации и даже граждане (ст. 120 и 296 ГК РФ).

В соответствии со ст. 296 ГК РФ казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. Объект права — имущество казенного предприятия и имущество учреждения.

54. Личные неимущественные права — вид субъективных прав, относящихся к категории нематериальных благ. Личные неимущественные права (право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя и др.) возникают у гражданина в силу закона. Они входят в содержание правоспособности.

Особенностями личных неимущественных прав являются отсутствие материального (имущественного) содержания и неразрывная связь с личностью носителя, предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость этих прав.

В зависимости от направленности личные неимущественные права подразделяются на направленные:

- на индивидуализацию личности (право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию и т. п.);

- на обеспечение физической неприкосновенности личности (право на жизнь, свободу, выбор места пребывания, места жительства и т. п.);

- на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов (право на личную и семейную тайну, невмешательство в частную жизнь).

Как и другие нематериальные блага, личные неимущественные права существуют без ограничения срока их действия.

Действующий ГК РФ устанавливает особый гражданско-правовой способ защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Статья 152 ГК РФ наделяет каждого гражданина правом требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Частью 7 этой же статьи предусмотрено право юридических лиц на защиту их деловой репутации по правилам, применяемым для защиты соответствующей репутации гражданина.

По общему правилу гражданско-правовая ответственность за посягательства на указанные нематериальные личные блага наступает при одновременном наличии трех условий: 1) факт распространения сведений; 2) порочащий характер этих сведений и 3) несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни и т. д. В соответствии с ч. 1 ст. 79 ГПК РФ суд назначает проведение экспертизы при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных познаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. С иском об опровержении распространенных сведений гражданин или организация могут обращаться в суд, если предоставят данные, что эти сведения порочат именно их. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации вправе предъявить дееспособные граждане, посчитавшие, что о них распространили порочащие и не соответствующие действительности сведения. За защитой чести и достоинства несовершеннолетних и недееспособных могут обратиться в суд их законные представители.

Моральный вред подлежит возмещению только тогда, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права (блага) гражданина.Моральный вред компенсируется только денежной суммой. В ч. 2 ст. 151 приводятся критерии, которыми следует руководствоваться при определении размера компенсации морального вреда: степень вины причинителя, степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего, и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

По действующему законодательству потерпевший сам субъективно оценивает тяжесть причиненного ему морального вреда и в иске произвольно указывает определенную сумму. Видимо, у рассматривающего дела суда на этот счет должны быть те или иные ориентировочные критерии. По каждому конкретному делу должны быть приняты во внимание: общественная оценка ущемленного интереса или нарушенного блага, степень вины правонарушителя, тяжесть наступивших последствий, социально-бытовые условия потерпевшего, сфера распространения не соответствующих действительности, позорящих сведений, материальное положение сторон.

С возможностью компенсации морального вреда возникает одна проблема, которая рано или поздно потребует разрешения. Дело касается распространения не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию сведений официальных лиц, государственных служащих, деятелей общественных организаций и партий. Есть уже прецеденты обращения этих лиц в суд с целью получить возмещение за нанесенный моральный ущерб.

В тех случаях, когда истцом выступает официальное лицо, необходимо законодательно закрепить принцип, в соответствии с которым возмещение неимущественного ущерба возможно, если истец докажет: 1) ложность распространенного утверждения; 2) тот факт, что средство массовой информации знало о несоответствии действительности распространяемой информации или не воспользовалось всеми имеющимися правовыми и техническими средствами для проверки ее истинности; 3) а также то, что газета или другой орган распространяющий информацию имел умысел на унижение чести и достоинства, умаления репутации именно этого должностного лица.

Для получения опровержения достаточно лишь доказанного в суде несоответствия действительности письменного или устного высказывания. Такое положение поможет оградить и без того бесприбыльные органы печати от присуждения больших сумм возмещения в пользу должностных лиц. Ведь если возмещение морального вреда официальным лицам лишь за сам факт публикации ложной информации станет обычным явлением, возникает прямая угроза свободе печати, так как газеты и другие средства массовой информации просто будут опасаться оперативно информировать население обо всем, что происходит в среде представителей власти.

55. Наследственное право возникло как одна из подотраслей гражданского права, позже выделившись в самостоятельную отрасль. Наследственное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Основаниями осуществления наследования являются (ст. 1111 ГК РФ): 1) наследование по закону; 2) наследование по завещанию.

Процесс наследования включает в себя целый комплекс отношений, возникающих в связи со смертью гражданина. В частности, это отношения, вытекающие из фактов: - составления завещания; - открытия наследства; - принятия наследства; - отказа от наследства; - исполнения завещания и др.

Универсальное правопреемство — это волеизъявление наследника о безусловном неограниченном принятии наследства. Универсальность правопреемства означает (ст. 1110 ГК РФ), что наследство переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое, в один и тот же момент, кроме исключений, установленных Гражданским кодексом. Это влечет следующие последствия для наследников: 1) нельзя принять наследство выборочно (например, только имущественные права и вещи, отказавшись от долгов умершего); 2) приняв какое-либо имущество или признав имущественную обязанность (оплатив долг умершего).

Моментом универсального правопреемства признается время, в которое произошла смерть наследодателя.

Защита прав и законных интересов наследников и наследодателя. Этот принцип находит косвенное отражение в большом количестве наследственных норм. Свобода завещания означает, что наследодатель сам решает вопрос о необходимости составить завещание и о его условиях. Помимо этого, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание. Метод регулирования наследственных отношений — метод дозволения. Он означает возможность свободного формирования воли субъектов.

Наследование по закону происходит в случаях, когда невозможно унаследовать имущество по завещанию: - если завещание отсутствует (не составлялось или было отменено); - завещана только часть имущества, незавещанная часть наследуется по закону; - завещание признано недействительным полностью или частично; - в завещании содержится только указание на лишение наследства одного, нескольких или всех наследников; - указанные в завещании наследники отсутствуют, отказались от наследства, не имеют права наследовать, умерли до открытия наследства; - к наследованию призвано лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве.

Круг наследников по закону значительно ограничен: ими могут быть только определенные физические лица или, при отсутствии таковых, — государство. Наследование осуществляется в порядке установленной очередности.

Всего законодателем установлено восемь очередей.

К наследникам первой очереди относятся дети, родители и супруг наследодателя. Усыновление ребенка фактически приравнивается к его рождению. Таким образом, усыновленные дети и усыновители наследуют друг после друга, но усыновленные дети не наследуют после своих родных родителей. Ребенок, в отношении которого родители (или один из них) лишены родительских прав, сохраняет право на получение наследства после смерти родителей

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследниками третьей очереди по закону могут стать: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

В качестве наследников четвертой очереди — родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя.

В качестве наследников пятой очереди — родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

В качестве наследников шестой очереди — родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);

В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;

В качестве наследников восьмой очереди выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Завещание — это выражение воли завещателя, сделанное на случай его смерти в отношении собственного имущества. По прямому указанию закона это является единственным способом для гражданина распорядиться своим имуществом на случай смерти. Правоотношения, связанные с совершением завещания, имеют ряд особенностей. Права и обязанности возникают только после открытия наследства.

При составлении завещания следует соблюдать ряд принципов: свобода завещания, полная дееспособность завещателя на момент составления завещания, личный характер завещания, единоличный характер завещания.

Наследниками по завещанию могут быть следующие лица: наследники по закону, граждане, не входящие в число наследников по закону, юридические лица, в том числе и международные организации, публично-правовые образования.

Завещатель вправе оставить не одно, а несколько завещаний. Но в этом случае следует учитывать положения ст. 1130 ГК РФ. В соответствии с этой нормой, если совершается несколько завещаний, то силу имеет завещание, составленное последним. Как указывалось выше, завещатель сам определяет, кому и какое имущество он передает. Если в состав наследственной массы входит неделимая вещь, она считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.

Одно из требований, предъявляемых к лицам, принимавших участие в составлении завещания, — соблюдение тайны завещания. Согласно ст. 1123 ГК РФ, нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, рукоприкладчики не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Интересно, что эти ограничения не затрагивают самого завещателя — он вправе разглашать указанные сведения по своему усмотрению.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Гражданский кодексом.

56. I Как указано в ст. 1259 ГК РФ, объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Произведение — это совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения.

Объективная форма выражения. Объективная форма — внешнее выражение авторского творчества в любой материальной форме: письменной (рукопись); устной (публичное произнесение); звуко- или видеозаписи; изображения (рисунок, картина); объемно-пространственной (скульптура, модель) и др. К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

Обнародование может осуществляться путем показа, публичного воспроизведения, опубликования и др.: обнародованные; необнародованные. Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме.

Оригинальные и производные произведения. Оригинальное произведение является первичным, все его составляющие части созданы непосредственно самим автором. Производное произведение содержит отдельные элементы чужого произведения. К ним относятся: художественные переводы, рефераты, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений наук, литературы и искусства. Автору производного произведения принадлежат авторские права на осуществленную переработку оригинального произведения. Простые и составные произведения. Автор произведения науки, литературы или искусства. Им признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Достаточно часто встречается ситуация, когда произведения создаются совместным творческим трудом двух и более лиц. В этом случае говорят о соавторстве (ст. 1258 ГК РФ). Законодательство различает два вида соавторства: раздельное; нераздельное— невозможно установить, какая часть произведения кем создана.

II. Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Для того, чтобы результат творческой деятельности признавался объектом патентного права, он должен обладать патентоспособностью.

Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом в правовом смысле. Изобретению в соответствии с вышеуказанной статьей предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Приоритет изобретения устанавливается по дате поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Законодательство не считает изобретениями (п. 5 ст. 1350 ГК РФ): открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Закон не признает патентоспособными изобретениями: сорта растений, породы животных и биологические способы их получения; топологии интегральных микросхем. Промышленные образцы служат средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности. Необходимо, чтобы оно удовлетворяло запросы потребителей.

1 2